WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ББК 67.99 (2 тадж)3+67.33+67.412 Д-37 Настоящее издание осуществлено при финансовой поддержке Проекта «Поддержка правовых и судебных реформ в странах ...»

-- [ Страница 1 ] --

ББК 67.99 (2 тадж)3+67.33+67.412

Д-37

Настоящее издание осуществлено при

финансовой поддержке Проекта «Поддержка

правовых и судебных реформ в странах

Центральной Азии»

Германского общества по техническому

сотрудничеству

Издание предназначено для бесплатного

распостранения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

10-лет Гражданскому кодексу Республики Таджикистан Душанбе «ИРФОН»

Ответственные редакторы:

Рахимов М.З.-директор Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан, доктор юридических наук, профессор.

Менглиев Ш.М.-заведующий кафедрой международного права юридического факультета Таджикского национального университета, Заслуженный юрист Республики Таджикистан, доктор юридических наук, профессор.

10-лет Гражданскому кодексу Республики Таджикистан, Душанбе «Ирфон», 2010.

Настоящее издание посвящёно 10-летию Гражданского кодекса Республики Таджикистан. В него включён сборник статей по различным проблемам гражданского права, в том числе вопросы развития гражданского законодательства в Республике Таджикистан, правового регулирования предпринимательской деятельности и информации, исполнения обязательств, обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, личных неимущественных отношений, наследственного права и т.д.



Издание адресовано научным работникам, аспирантам, преподователям юридических факультетов, студентам, а также работник ам суда, прокуратуры, адвок атуры, практикующим юристам, иным лицам, изучающим и применяющим гражданское право.

P 1203020100 - 060 - 2010 М507(12) - 2010 ISBN 978-99947-0-093-6 Рахимов М.З., 2010.

Менглиев Ш.М. ББК 67.99 (2 тадж) Содержание Менглиев Ш.М. Гражданскому кодексу Республики Таджикистан 10 лет

Рахимов М.З. К вопросу о соотношении прав и обязанностей при встречном исполнении обязательств

Л.Чантурия. Освобождение гражданских кодексов от публично-правовых институтов - важная задача реформы постсоветского гражданского права......... 67

Бобоев У.Х. Транснациональные корпорации:

международные и национально - правовые основы деятельности

Бабаджанов И.Х. От права на жизнь к праву на достойное существование: некоторые аспекты развития системы правовых ценностей общества... 95 Гаюров Ш.К. Понятие и значение обязательства по оказанию информационных услуг

Раджабов М.Н. Часть первая Гражданского кодекса Республики Таджикистан и правовой статус физического лица

Сулаймонов Ф.С. Часть перваяГражданского кодекса Республики Таджикистан и некоторые вопросы международного частного права.............. 139 Муртазакулов Дж.С. Дехканские (фермерские) хозяйства как социально-экономический феномен и объект правового регулирования

Кодиркулов Х.Р. К вопросу о праве на защиту гражданских прав

Сангинов Ш.Д. К вопросу о туристской деятельности как объект правового регулирования

Раупова М.Т. Классификация источников повышенной опасности

Меликов У. Некоторые правовые аспекты товарной сущности средств массовой информации.............. 226 Каримов А.К. К вопросу о соглашении хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию по законодательству Республики Таджикистан





Низомов Ш.А. К вопросу о гражданско-правовом регулировании сферы сотовой подвижной связи в Республике Таджикистан

Махмадшоев Ф.А. Роль и значение законодательства Республики Таджикистан в правовом обеспечении индивидуального предпринимательства

Абдухаликов А.М. Коллизионные проблемы наследования по закону

Бадалов Ш.К. Гражданское законодательство Республики Таджикистан и охрана окружающей среды

Мансуров Ш.Дж. К вопросу о понятии и системе денежного обязательства

Тагойназаров Ш.Т. Гражданский кодекс и развитие проблемы личных неимущественных прав............. 352

–  –  –

I. Обретение Республикой Таджикистан независимости предопределило целый ряд наиважнейших задач, к числу которых относится к оренное изменение правового регулирования общественно-экономических отношений. Законодательные акты, действовавшие в то время, уже не в полной мере удовлетворяли растущие потребности практики, ориентированной на переход к рыночным отношениям, а также интеграции в единый мировой хозяйственный процесс.

Правовая реформа началась с принятия отдельных законодательных актов, регулирующих общественные отношения в различных сферах общественной жизни.

Однако было очевидно, что многообразные общественно-экономические отношения урегулировать отдельными правовыми актами невозможно, вследствие чего возникла острая необходимость разработки кодифицированных законодательных актов, обеспечивающих плавный переход к управлению экономикой в новых условиях.

Основательный и целеустремленный переход к правовой реформе начался с главного события в жизни нашей страны, принятия 6 ноября 1994 года Конституции Республики Таджикистан, определившей главные направления развития законодательства в целом и отраслевые в частности. Было провозглашено, что экономическую основу РТ составляет разнообразие форм собственности, в ней закреплены гарантии свободы экономической и предпринимательской деятельности, а также равная правовая защита всех форм собственности. Впервые объявлено, что естественные права и свободы человек а неприкосновенны, и что права и свободы человека и гражданина признаются и защищаются государством.

Определены взаимосвязи и взаимодействие международной и национальной правовых систем, что является весьма важным в условиях происходящей глобализации. Этими основополагающими положениями обуславливается переход к разработке системообразующих зак онодательных актов, составляющих основу регулирования целого пласта однородных общественных отношений.

Так, в 1995 году в соответствии с распоряжением Президента Республики Таджикистан была создана специальная группа для разработки Гражданского кодекса Республики Таджикистан. Руководителем группы был назначен член - корреспондент АН РТ, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Республики Таджикистан Усмонов Очилбой Усмонович, членами группы были назначены доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Республики Таджикистан Тагойназаров Шариф Тагойназарович, доктор юридических наук Рахимов Махмад Забирович и доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Республики Таджикистан Менглиев Шомурат Менглиевич.

Группа начала свою работу в июле 1995г. и завершила её в полном объеме в 2005г. с принятием третьей части Гражданского кодекса. Первая часть Гражданского кодекса была представлена в первом варианте в 1996 году.

Основой для разработки Гражданского кодекса послужил модельный кодекс Содружества Независимых Государств от 29 октября 1994 года, в разработке которого принимал активное участие от Республики Таджикистан руководитель рабочей группы О.У.Усмонов.

Проект ГК РТ предварительно обсуждался в соответствующих государственных структурах, в заинтересованных негосударственных организациях, а также совместно с международными организациями. В 1999 году проект был обсужден в Федеративной Республике Германия с участием известных цивилистов из Соединенных Штатов Америки, Нидерландов и специалистов из ФРГ. Обсуждение продолжалось в течение недели. Было обращено внимание на такие проблемные вопросы, как юридические лица, правосубъектность государства в частных правоотношениях и т.д. Особое внимание уделялось проблемам права собственности на землю или вообще возможности признания земельных участков предметом гражданско-правовых договоров, а также другим проблемным вопросам гражданского права. По многим вопросам пришлось отстаивать положения проекта ГК с учетом переходного к рыночным отношениям периода, а также особенностей сложившегося положения в Республике Таджикистан. Тем не менее, мы были рады тому, что наш проект в целом выдержал серьезное испытание.

В результате всестороннего обсуждения был внесен целый ряд изменений и дополнений в отдельные статьи ГК РТ. Меры по обсуждению ГК, в конечном итоге, послужили основанием для более глубокого осознания проблемных вопросов гражданского права, и это позволило представить в Парламент Республики Таджикистан проект Гражданского кодекса (часть 1), который был принят Парламентом 30 июля 1999 года и вступил в законную силу с 1 января 2000 года.

По существу, это был первый, самый трудный, но в то же время и самый значительный этап в разработке гражданск ого законодательства. Второй этап разработки гражданского законодательства следует из первого, который предусматривал принятие ряда новых законодательных актов, регулирующих отдельные группы отношений.

Большим достижением ГК представляется сохранение всего положительного в регулировании имущественных отношений от прежнего законодательства и учет новых реалий, связанных с переходом к рыночной экономике. В то же время новый ГК заметно отличается от прежнего, во-первых, широким диапазоном регулирующего воздействия на общественные отношения; во-вторых, достаточно хорошей детализацией и логическим построением норм, предоставляющих возможность обеспечить непосредственное регулирование отношений; втретьих, распространением регулирующего воздействия на отношения с иностранным элементом; в-четвертых, последовательным закреплением инициативности физических и юридических лиц как в возникновении, так и в регулировании гражданских правоотношений, в-пятых, соответствием регулирования имущественных и личных неимущественных отношений принципу «разрешено все, что не запрещено законом».

Эти положения в полной мере характеризуют ГК РТ как законодательный акт универсального характера, регулирующий отношения, являющиеся предметом гражданского права. В ней был учтен достигнутый уровень урегулированности общественноэкономических отношений с учетом перспективы их развития в переходный к рыночным отношениям период.

Особо следует подчеркнуть, что новый ГК РТ определил место Гражданск ого кодекса как системообразующего акта в системе нормативных правовых актов РТ, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения; основные принципы правового регулирования экономических отношений; взаимосвязь и взаимодействие международного и национального права; пределы осуществления права; признание обычая делового оборота как правил, регулирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности; реализацию конституционного положения о многообразии форм собственности и их равной защите; расширение и совершенствование договорного регулирования экономических отношений; усиление обеспечительных мер для исполнения обязательства; перспективы развития отдельных институтов и т.д.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения, многочисленны. В этой связи представляется весьма важным определить место Гражданского кодекса в системе законодательных актов, регулирующих вышеуказанные отношения. Так, согласно абз.2 ч.1 ст.2 ГК РТ нормы гражданского законодательства, содержащиеся в других законодательных актах, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения должны соответствовать нормам ГК как по содержанию, так и в редакции, т.е. подчеркивается определяющее значение ГК в системе гражданского законодательства.1 Однако определяющее значение ГК РТ ставилось под сомнение в связи с принятием Закона РТ «О нормативных правовых актах» от 8 декабря 2003 года.

Дело в том, что согласно ст.6 указанного закона ГК входил в четвертую группу в иерархии нормативных правовых актов. То есть, ГК приравнивался к обычным

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части

первой (постатейный). Изд. 3-е доп. перераб. с использов. судебноарбитражной практики / Рук. авт. колл. и отв. ред. проф. О.Н. Садиков. М.:

Контракт, ИНФРА -М., 2006. С.14.

законам РТ. Это означало, согласно ст. 67 Закона «О нормативных правовых актах», что любой принятый нормативный акт, которому не соответствуют положения ранее принятого акта, в том числе и ГК, прекращает свое действие. Безусловно, такой статус ГК не соответствует интересам, прежде всего, гражданского оборота и субъектов гражданского права. ГК является тем системообразующим нормативно-правовым актом, который включает в себя устоявшиеся нормы, имеющие определяющее значение для закона такого уровня.

Гражданский кодекс также является законодательным актом, в известной степени учитывающим ход развития регулируемых отношений, исходя из общей тенденции развития общества, прежде всего - экономической. Это обуславливает то, что ГК должен занимать центральное место в системе законодательных актов, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения. ГК как системообразующий акт перестанет быть таковым, если последующие принятые отдельные нормативные правовые акты будут устанавливать иные правила, чем в ГК, и тогда, кроме введения в заблу ждение правопользователей и правоприменительных органов и осложнений в унификации законодательства РТ, возникнут еще большие к оллизии между гражданским законодательством стран СНГ.

В этой связи, для того, чтобы действительно придать ведущее значение кодексу, предлагалось статью 6 Закона РТ «О нормативных правовых актах», определяющую иерархию нормативных правовых актов, после конституционных законов РТ дополнить пунктом «Кодек сы Республики Таджикистан», что соответствовало бы действительному положению ГК в регулировании общественных отношений.2 См.: Менглиев Ш. Объективная необходимость унификации норм международного частного права // Гражданское законодательство. Статьи.

Комментарии. Практика. Избранное. Т.3 /Под ред. А.Г. Диденко. Алматы:

Раритет, 2008. С.769-770.

В этом отношении шаг вперед был сделан новым Законом РТ «О нормативных правовых актах» от 26 марта 2009 года, согласно которому в иерархии нормативных правовых актов РТ кодексы занимают пятую ступеньку, после Конституции РТ, законов, принятых путем всенародного референдума, международно-правовых актов, признанных РТ, и конституционных законов. Пятую ступеньку в системе занимают также обычные законы, которые идут после кодексов.

Это, по существу, есть подтверждение ведущей, системообразующей роли кодексов, в том числе Гражданского кодекса. Подтверждением тому является определение кодекса и закона, содержащееся в указанном Зак оне. Так, кодекс - это единый и упорядоченный закон, через который регулируется в полном объеме, непосредственно и системно, определенная сфера общественных отношений (ст.17), закон - это нормативный правовой акт, регулирующий важные общественные отношения (ст.18).

Из харак теристики кодекса как единого и упорядоченного закона следует, что Гражданский кодекс есть система, которая объединяет в себе совокупность законодательных актов, регулирующих целый пласт однородных отношений, объединенных на основе равенства субъек тов ук азанных отношений, их автономии воли и имущественной самостоятельности.

Из положения указанной статьи вытекает, что Гражданский кодекс регулирует в полном объеме определенную сферу общественных отношений.

Отсюда следует, что остальные нормативные правовые акты регулируют отношения гражданско-правового характера в дополнении и в развитии, не затрагивая и не умаляя значимость Гражданского кодекса. Поэтому законотворческий орган РТ, принимая новые нормы, регулирующие отношения в сфере гражданскоправового регулирования, должен одновременно определить, какие нормы утрачивают силу, изменяются или дополняют нормы конкретных статей ГК. Только так ой способ совершенствования ГК, как системообразующего акта, и принятие на его базе отдельных нормативных правовых ак тов может обеспечить создание эффективного единообразия законодательства Республики Таджикистан и реальной реализации ч.1 ст.2 Гражданского кодекса РТ.

3. Гражданский кодек с определил основные принципы правового регулирования экономических отношений, к числу которых относятся: равенство участник ов гражданск о-правовых отношений;

неприкосновенность собственности; свобода договоров;

недопустимость произвольного вмешательства коголибо в частные дела; необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав по своей воле и в своем интересе; обеспечение восстановления нарушенных гражданских прав и их судебная защита. Эти принципы выражают суть гражданско-правового регулирования и реализуются во всех сферах экономической и предпринимательской деятельности. Они базируются на положениях Конституции Республики Таджикистан и выражают не только сущность гражданско-правовых отношений, но и особенности гражданского законодательства в переходный к рыночной экономике период. Они пронизывают гражданское законодательство в целом и отражают его наиболее существенные свойства.

Реализация принципов гражданского законодательства есть осуществление тех основополагающих начал, которые определяют основные направления в регулировании экономических отношений.

Некоторые из указанных принципов хотелось бы коротко охарактеризовать с тем, чтобы показать их значимость в регулировании отношений гражданскоправового характера. К числу таких основополагающих принципов относится свобода договоров, в которой находит свое проявление автономия воли субъектов гражданского права.

Принцип свободы договора находит свое проявление в договорных отношениях в различной форме:

во-первых, право самостоятельного решения о вступлении в определенные договорные отношения или нет;

во-вторых, право свободного выбора контрагента для заключения договора;

в-третьих, предоставление договаривающимся сторонам широкой возможности при определении его условий, обусловленных наличием большого количества диспозитивных норм;

в-четвертых, право зак лючения как предусмотренных, так и не предусмотренных в ГК договоров;

в-пятых, право выбора вида договора и заключения смешанного договора;

в-шестых, в установленных законом пределах право выбора формы договора, порядок изменения и расторжения договора, способа обеспечения исполнения обязательства и др.3 Закрепление в гражданском праве принципа свободы договора означает одновременно отказ законодателя от понуждения к заключению договора на основе планово-административного ак та, обязательного для сторон.4 Однако это не означает, что вовсе не допускается ограничение. ГК допускает изъятия из общего правила, однако они незначительны или касаются одной из договаривающихся сторон (например, публичные договоры), которые продиктованы общественными или государственными интересами. Вместе с тем, зак онодательство См.: Комментарий к ГК Российской Федерации. Ч. 1. М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА, -М, 1997. С. 673 (автор проф. Клейн Н.И.).

См.: Гражданское право: Учебник /Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К.Толстого.

-М.: ПРОСПЕКТ, 1997. С.19.

предоставляет право на защиту, если он необоснованно пону ждается к заключению договора, в выборе контрагента, в установлении условий договора и т.д. Это надежная гарантия для всех субъектов гражданского права, где находит свое проявление другой принцип всесторонняя защита от необоснованного вмешательства со стороны третьих лиц или государственных органов. Это есть максимальное в пределах возможного раскрепощение воли субъектов, вступающих в договор.

Другим всеобщим принципом гражданского права является юридическое равенство. Оно проявляется в признании равной правоспособности за всеми гражданами, а также правоспособности за юридическими лицами, соответствующей целям их деятельности.

Предоставляет одинаковые возможности для приобретения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей, а также их осуществления. Никто из субъектов гражданских правоотношений не имеет властных полномочий над другим, независимо от того, является ли им гражданин, юридическое лицо, органы местной власти или Республики Таджикистан. За всеми субъектами признается равная защита нарушенного гражданского права. Отдельные изъятия из принципа юридического равенства могут быть установлены специальными нормами ГК и в интересах определенных лиц (ст. 458 ГК).

Участники гражданских правоотношений могут быть разными по объему и содержанию субъектами гражданских прав, что обусловлено разными имущественными возможностями отдельных субъектов гражданского права. Таким образом, юридическое равенство не есть равенство экономическое (таковое не может быть), а равная юридическая возможность действовать определенным образом в соответствии с содержанием субъективных гражданских прав.

Каждый из принципов в совокупности имеет определяющее значение в регулировании имущественных и личных неимущественных отношений, является основой в развитии и совершенствовании указанных отношений в условиях перехода к рыночной экономике, главным составляющим, объединяющим способы и формы правового регулирования отношений, направленных на достижение положительных результатов.

Принципы гражданского права приобретают еще большее значение, когда речь идет о регулировании отношений по аналогии. Регулирующее воздействие принципов гражданского права проявляется в чистом виде, когда возникшие отношения вообще не урегулированы, в то же время они не противоречат установленному правопорядку, вследствие чего ГК предусматривает положение, в соответствии с которым гражданские права и обязанности возникают наряду с законами и другими нормативно-правовыми актами также из оснований, хотя и не предусмотренных указанными актами, но в силу общих начал и смысла гражданск ого законодательства, порождающих гражданские права и обязанности (ст.8 ГК РТ).

Необходимость такой нормы продиктована рядом факторов. Во-первых, невозможностью охватить зак онодательными ак тами все возрастающие отношения, подлежащие регулированию, т.е.

несовпадением сферы правового регулирования с фактическими общественными отношениями, которые требуют правового опосредования. Во-вторых, динамичностью гражданско-правовых отношений. Не утратило в этом отношении своего значения положение о том, что право «всегда тольк о выражает, протоколирует требование экономических отношений»,5 и в то же время «иногда хорошо, а иногда и плохо».6 Сфера общественной жизни настолько многообразна, что невозможно учесть в нормах права все оттенки ее Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.24. С. 112.

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 111.

проявления, все жизненные обстоятельства, с которыми необходимо связать определенные правовые последствия.7 К тому же, зачастую правовые нормы просто не успевают учесть те изменения, которые происходят в общественной жизни. В-третьих, ограниченностью степени предвидения: «Познание объективных законов общества позволяет с точностью определить основные направления в развитии определенных общественных отношений», но не во всех областях и не всегда, вследствие многообразия жизненных ситуаций, которые могут возникнуть в дальнейшем.8 Это особенно становится очевидным в условиях перехода к рыночным отношениям в нашей стране, когда значительная часть законодательного массива, регулировавшая отношения, возникающие из планово-договорного управления экономикой, в современных условиях оказалась непригодной к выполнению своей функции. Реалии сегодняшнего дня требуют иного подхода к регулированию отношений имущественного характера.

Правовые нормы не должны пассивно отражать объективно сложившиеся жизненные обстоятельства, а в известной степени опережать, прогнозировать, с оздавать условия для становления наиболее отвечающих потребностям субъектов рыночных отношений. В то же время следует не допускать заурегулированности, излишней детализации и ненужной императивности. В этом плане необходимо подчеркнуть, что ГК является тем законодательным актом, нормы которого сочетаются со свободой воли субъектов гражданск ого правоотношения, инициативностью и дозволенностью юридических и физических лиц как в установлении, так и в регулировании возникающих между ними отношений.

См.: Лазарев В.В. Проблемы в праве и пути их устранения. М.: «ЮЛ»,

1974. С.17. Там же. С. 18.

4. Гражданский кодекс РТ впервые признал за обычаями делового оборота статус источник а регулирования отношений, складывающихся между субъектами в сфере предпринимательской деятельности. Это есть начальный этап становления системы обычаев делового оборота. Думается, что по мере развития и укрепления рыночных отношений одновременно будут развиваться и обычаи делового оборота в указанной сфере.

Обычаями делового оборота признаются правила поведения, точнее, юридические нормы, которые обладают следующими основными признаками:

1. сложившегося правила, т.е. устойчивого и определенного в своем содержании;

2. широко применяемого в какой-либо области предпринимательской деятельности;

3. не предусмотренного законодательством правила поведения. Все эти признаки в единстве характеризуют обычаи делового оборота как сложившиеся правила, ставшие регулятором отношений между участниками предпринимательской деятельности.

Сложившиеся обычаи делового оборота представляют собой правила, которые применяются в течение длительного времени и являются как бы само собою разумеющимися, поведения в определенных случаях. Применение этих правил имеет место, независимо от того, закреплено это в договоре или в законе, ибо они известны сторонам или должны были быть известны.

Следует заметить, что ныне в ГК РТ прямо делается отсылка к обычаям делового оборота, если отношения сторон не определены законодательными актами, а также самими сторонами в договоре. Это статьи 330, 332, 335, 336, 339, а также другие статьи особенной части ГК относительно отдельных видов договоров.

Обычаи делового оборота как источник, на основании которого разрешаются споры судами и экономическими судами, закреплены и в процессуальном законодательстве РТ (ч.1. ст. 12 ГПК, ч.1. ст.13 КодЭС).

Поскольку обычай делового оборота признается ст.5 ГК источником права, его применение следует считать возможным и тогда, когда отсутствует в соответствующих законодательных актах прямая отсылка к нему, если налицо пробел в правовых нормах и в условиях заключенного сторонами договора.9 Признаки широкого применения, естественно, представляются пока еще несколько предвзятыми или в определенной степени условными, поскольку в предпринимательской среде они применяются не повсеместно, т.е. они находятся в состоянии того, что где-то вошли в гражданский оборот, а где- то еще нет, что на практике может вызвать неясности, а в случае возникновения спора должны разрешаться судом.

Далее, они могут складываться не во всех сферах предпринимательской деятельности сразу, а постепенно, притом по отдельным сферам, где определенные группы договоров наиболее заключаемы, например, договоры, посредством которых предмет договора передается в собственность другой стороны.

Одним из существенных признаков обычаев делового оборота является законодательная незакрепленность, т.е. они не зафиксированы в письменной форме в каком-либо документе. Конечно, зафиксированность обычаев делового оборота вносит определенность в отношениях сторон и исключает возникновение споров между ними. Для того, чтобы избежать излишних споров и внести определенность в отношения сторон в сфере предпринимательской деятельности, необходимо их систематизировать и опубликовать с тем, чтобы заинтересованные лица

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части

первой (постатейный). Изд. 3-е испр., доп. и перераб. с использованием судебно-арбитражной практики. /Отв.ред. проф. О.Н.Садиков. М.:

Юр.фирма КОНТРАКТ ИНФРА, 2006. С.20.

могли использовать их в договорных отношениях.

Такими структ урами могут быть общественные объединения в сфере предпринимательской деятельности типа: «Общества защиты прав потребителей», ассоциации, союзы, объединения предпринимателей. На государственном уровне можно указать на Торгово-промышленные палаты, которые могли бы изучать имеющиеся обычаи, систематизировать и опубликовывать их для сведения заинтересованных лиц, как это делается в отдельных республиках Содружества Независимых Государств.

В соответствии с ч.2 ст.5 ГК РТ условиями применения обычаев делового оборота являются, если:

1. они не противоречат обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства;

2. не противоречат договору, заключенному между сторонами. Справедливо подчеркивается, что «Условия применения обычаев делового оборота не следует смешивать с признаками обычая делового оборота.

Если при отсутствии хотя бы одного из признаков должен следовать вывод, что нет обычая как такового, то отсутствие одного из условий его применения на факт наличия или отсутствия обычая не влияет. Отсюда следует, что возможна ситуация, когда установлено наличие обычая делового оборота, но он не может быть применен ввиду отсутствия условий его применения».10 Согласно первым условиям противоречия применение обычаев делового оборота может быть различным в зависимости от того, какому по характеру зак ону не соответствует. Если речь идет об императивном законе, то применение обычаев делового оборота не допускается. Иное дело, если взаимоотношения сторон регулируются диспозитивными нормами, тогда обычаи делового Миклашевская Н. Применение судами обычаев делового оборота // Хозяйстви и право. 2004. №7. С.97.

оборота могут не совпадать с диспозитивными нормами. Это естественно, поскольку стороны вправе устанавливать условия договора, отличные от диспозитивных норм или они по соглашению могут применять обычаи делового оборота.

Законодательством не установлены соотношения обычаев делового оборота и диспозитивных норм.

Применение обоих источник ов тесно связано с автономией воли договаривающихся субъектов. В качестве основания служит ч.5 ст.453 ГК РТ, согласно которой обычаи делового оборота применяются к условиям договора, если они не определены самими сторонами или диспозитивными нормами.

Правильному пониманию содержания и их применению способствует толк ование обычаев делового оборота. В юридической литературе часто можно встретить наряду с обычаями делового оборота такие понятия, как «обычно предъявляемые требования», «заведенный порядок» и т.д. Эти же термины используются и в соответствующих статьях ГК РТ, что необходимо унифицировать в дальнейшем.

Первые два термина в юридической литературе иногда харак теризуются к ак тождественные. 11 Противоположная точка зрения выск азана профессором О.Н. Садиковым, который указывает, что обычай - это дополнительный источник права, что вытек ает из ст. 5. «Обычно предъявляемые требования» такого общего статуса в нормах ГК не получили и, следовательно, приравниваться к обычаю не должны. Вопрос о применении и содержании таких требований должен решаться судом с учетом широкого круга факторов, в т.ч. условий заключенного договора и хозяйственных возможностей должник а и кредитора».12 См.: Научно-практический комментарий к части первой ГК РФ для предпринимателей. М., 1999. С.50.

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный ) /Отв.ред.О.Н. Садиков. М., 2006. С.21.

Также необходимо четкое разграничение понятий «обычаи делового оборота» и «заведенным порядком»

между конкретными субъектами, ибо первые - уже сложившиеся правила, тогда как вторые - это правила, ск ладывающиеся тольк о между конкретными субъектами и не признаваемые источником права.

В этом плане можно полагать, что «обычно предъявляемые требования и заведенный порядок» суть одного и того же правового явления.

5. В условиях глобализации происходит коренной пересмотр правовой системы РТ в целом и гражданскоправового зак онодательства, в особенности, обеспечивающего дальнейшее развитие экономических отношений. Иначе, экономическая глобализация невозможна или затруднительна без глобализации правовой (юридической). Последняя определяет необходимость выяснить, насколько национальное право соответствует правовой системе мирового сообщества и прогнозировать параметры совершенствования национального законодательства.

Соответственно, происходит развитие правовых систем государств, регулирующих частно-правовые отношения с иностранным элементом. Однако это не стирает различия между национальным и международным правом, напротив, сохраняет «тенденцию суверенитета государств, сочетающуюся с усилением их «взаимозависимости и более тесной увязк ой»

национального и международного права».13 Проблемы разграничения, соотношения, взаимосвязи и взаимодействия двух систем права вслед за Конституцией Республики Таджикистан получили разрешение в Гражданском кодексе РТ. Согласно ст.7 ГК РТ международные правовые акты являются составной частью правовой системы РТ. Другое важное Тихомиров Ю.А. Глобализация: взаимовлияние внутреннего и международного права // Журнал российского права. 2001. №11. //Система ГАРАНТ. Платформа. F 1.

положение - это то, что международно-правовые акты, признанные РТ, применяются для регулирования имущественных и личных неимущественных отношений. Международно-правовые акты обладают определенным приоритетом в случае противоречия национального законодательства.

Конкретные механизмы реализации международноправовых актов в национальное законодательство определяются самими государствами, заключившими договор. Как правило, государства, зак лючая международные договоры, одновременно указывают порядок их исполнения в соответствии с принципом добровольного исполнения международных обязательств. Содержание международных актов инкорпорируется в национальное законодательство и становится частью правовой системы Республики Таджикистан. То есть национальное законодательство, как справедливо отмечается, воспринимает не международное право как особую систему, а лишь содержание его норм. «В соответствии с ними создаются нормы внутреннего права».14 Другим способом реализации международных норм является их трансформация в национальные законы и подзаконные акты. В данном случае «правовой основой для применения в пределах внутригосударственной юрисдикции государств … положений, выработанных в международной системе права, служат акты национального права, которые ни по содержанию, ни по назначению не могут быть оторваны от межгосударственного договора, так как не должны противоречить его установлениям, иным нормам (общепризнанным принципам международного права) равно как и национальному праву, а в ряде Лук ашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации // Журнал российского права. 2002. №3 // Система ГАРАНТ. Платформа F 1.

случаев, если договором это прямо предусматривается, должны осуществляться им».15 Такая ситуация возникает тогда, когда национальное законодательство не содержит нормы, предусмотренные в международном договоре с участием РТ. И для того, чтобы это выполнялось в соответствии с обязательством РТ, необходимо издать нормативный правовой акт, имплементирующий нормы международно-правового акта. Последний должен отразить порядок, условия и субъекты национального права, которые должны применять международные акты. Таким образом устраняются коллизии, имеющие место между международным актом и национальным правом.

Верно отмечено, что реализация международноправовых актов и «вхождение» их в национальную правовую систему представляют собой сложный процесс».16 Одни международные нормы реализуются только в международных отношениях, а другие - в национальное право с помощью соответствующих процедур.17 В любом случае, необходимо соблюдать процедуры включения международно-правовых норм, которые проходят следующие этапы:

во-первых, выборочный характер, обусловленный тем, что каждая страна несет множество обязательств и по соображениям политическим или экономическим нередко отдает предпочтение нормам, которые ее связывают с разными государствами и межгосударственными объединениями;

Ануфриева Л.П. Международное и внутригосударственное право:

применение в РФ международно-правовых норм // Закон и право. 2004.

№10. С.18.

Тихомиров Ю.А. Глобализация: Взаимовлияние внутреннего и международного права // Журнал российского права. 2002. №11 //Система ГАРАНТ. Платформа F 1.

См.: Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России. М., 1997. С.35; 48.

во-вторых, необходимость сравнения норм международного и национального права;

в-третьих, имплементация международных норм непременно связана с процедурой ратификаций (одобрения, присоединения), которая закреплена в соответствующих нормах национального права;

в-четвертых, устойчивость норм так называемого «мягкого права» (рекомендательные нормы);

в-пятых, в межгосударственных объединениях проводится соответствующая работа ввиду «плотности» взаимодействия различных институтов и взаимосвязанности их правовых актов; и, в-шестых, пути устранения коллизии между нормами международного и внутреннего права.

18 Однако нельзя полагать, что нормы национального права только пассивно отражают международные нормы. Прежде всего, это предполагает наличие собственного интереса государства в регулировании вновь возник ающих отношений с иностранным элементом во взаимосвязи с международными нормами. С другой стороны, национальные интересы в сфере международного хозяйственного оборота обуславливают проявление активности в создании единого правового пространства. В этом смысле, в известной степени, национальное право может повлиять на международные нормы. Это вытекает из суверенитета государств, по воле которых формируются система права, составляющая отрасль права и принимает активное участие в формировании системы норм, составляющих международное право.

Непременным условием при этом является наличие сложившейся системы внутреннего права, которая все более отчетливо обуславливает дальнейшую специализацию международного права, формирование его отраслей, а также соответствующих норм и отраслей

См.: Тихомиров Ю.А. Указ. раб. //Система ГАРАНТ. Платформа F 1.

национального права. Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что нередко правовые нормы и отдельные институты государства могут заимствоваться при принятии норм объединением государств.

Отсюда следует вывод, что «Общепризнанными являются положения, что международное и внутригосударственное право - это самостоятельные, хотя и взаимосвязанные, правовые системы и, что они находятся в постоянном взаимодействии, соприкосновении, оказывая взаимное влияние друг на друга и в отраслевых правоведческих дисциплинах, принятых в нашей и в зарубежной науке, выступает постулат о том, что международное частное право есть отдельная самостоятельная отрасль внутригосударственного права».19 Глобализация и происходящее на этой основе углубление взаимодействия международного и внутреннего права государств ведет к образованию глобальной правовой системы. В ее рамках национальные правовые системы ак тивно взаимодействуют, вследствие чего создается единое правовое пространство (региональное, универсальное) для единообразного регулирования отношений в сфере международного экономического оборота. Разумеется, этот процесс длительный и в преимуществе своем зависит от темпов глобализации и проводимой государствами национальной политики. Однако понятно одно: «Их предстоит в раст ущей мере учитывать как в нормотворческ ой, так и в предпринимательской деятельности. Юристам самых различных видов деятельности - от судей до юрисконсультов компаний - приходится все чаще сталкиваться с вопросами взаимодействия

Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и

международного частного права // Журнал российского права. 2001. №5 / /Система ГАРАНТ. Платформа F 1.

международного и внутригосударственного права, а следовательно, и иметь о них представление».20

6. Большим достижением Гражданского кодекса должно быть признано определение пределов осуществления субъективных гражданских прав.

Главной особенностью ныне действующего ГК является закрепление за субъектами права осуществлять принадлежащие им права по своему усмотрению и в своем интересе с целью удовлетворения собственных потребностей. При этом должны соблюдаться пределы осуществления права, предусмотренные ст.10 ГК РТ, в частности, 1. осуществление гражданских прав не должно нарушать такие же права и интересы других субъектов права и причинять ущерб окружающей среде;

2. при осуществлении гражданских прав правообладатели должны действовать разумно, справедливо и добросовестно; 3. соблюдать требование законодательства, нравственные принципы общества, а предприниматели - еще и правила деловой этики. Это общие требования, соблюдение которых обязательно для всех субъектов гражданского права.

Специальное, весьма жестк ое правило о недопустимости злоупотребления правом, закреплено в ст.10 ГК РТ, согласно которой не допускается осуществлять свое право:

1. со специальным намерением причинить вред другому лицу;

2. или злоупотреблять своим правом в иных формах;

3. с явным нарушением запрещающих норм;

4. в целях ограничения конкуренции на рынке товаров, услуг и т.д.;

5. злоупотребляя своим доминирующим положением на рынке.

Лук ашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации // Журнал российского права. 2002. №3. Система ГАРАНТ. Платформа F 1.

Из всех форм злоупотребления правом наиболее грубой и опасной формой является шикана. В данном случае намерение лица использовать свое право во вред другим субъектам делает его исключительным, тщательно продуманным, чтобы легко не обнаруживалось. И по этой причине такое действие представляется не распространенным и редк о обнаруживаемым.

Исключительность шиканы состоит в том, что, во-первых, обладатель субъективного права действует умышленно, т.е. это - осознанное действие, которое нарушает установленные нормативноправовыми актами пределы осуществления права;

во-вторых, целью такого рода действий является не удовлетворение собственных правомерных потребностей, а причинение вреда другому лицу;

в-третьих, является гражданским правонарушением, за что предусматриваются неблагоприятные имущественные последствия, т.е.

применение мер ответственности.

Шикана - это форма злоупотребления правом, которая осуществляется с отрицательной целью и со специальной направленностью. Шикана представляет собой не просто нарушение пределов осуществления права, а использование субъективного права со злым умыслом, по существу является явным вызовом не только соответствующим правам конкретного субъекта, но и правопорядку в целом. При этом нарушается общий запрет причинения вреда вообще, ставший аксиомой при реализации принадлежащих субъектам прав во всех сферах гражданск о-правового регулирования: право собственности;

обязательственное право; право интеллектуальной собственности и т.д.

Шикана есть наиболее грубая и циничная форма использования права, явно не соответствующая требованиям норм права. В данном случае использовать термин «осуществление правом»

является условием. Там, где начинается шикана, там и кончается, по существу, осуществление правом, поскольку последнее представляет собой поведение в пределах требований правовых норм.

Если шикана предполагает использование принадлежащего субъек тивного права с исключительной целью причинить вред другому лицу, то неск ольк о завуалированным представляется злоупотребление правом в иных формах. Статья 10 ГК РТ определяет к онкретные меры и правовые последствия злоупотребления принадлежащим субъекту правом, однако понятие данной правовой категории не дает. В результате можно подвести под злоупотребление правом любое осуществление правом, не соответствующим требованиям нормативных правовых актов, или чрезмерному сужению сферы применения этого вида правонарушения. Тогда как понятие «злоупотребление правом», содержащее сущностные признаки, способствовало бы их различению от сходных правовых категорий в процессе правопользования и правоприменения, а также в должной мере обеспечивало бы устойчивость гражданского оборота.

Злоупотребление есть нарушение пределов осуществления права, последствием которых является отказ в защите права. Нарушение прав других лиц или правопорядк а вообще является компонентом злоупотребления правом, за что должен последовать не только отказ в защите права, но и возложение определенных отрицательных последствий.

В силу многообразия жизненных обстоятельств, объективно невозможно заранее предусмотреть в нормативных правовых ак тах все возможные правонарушения. Есть ситуации, когда действия, совершенные правообладателем, прямо не совпадают с моделями поведения, предусмотренными в правовых нормах, но в то же время подобные действия нарушают права третьих лиц или правопорядок. Если же действие признано законодательством правонарушением и предусмотрены соответствующие последствия, тогда применение категории злоупотребления правом представляется излишним. Иное дело - при отсутствии такого указания в законодательстве, когда обладатель права осознает, что он осуществляет принадлежащее ему право способом, не совпадающим с правовой моделью, и тем самым нарушает право другого лица или специально, или не придавая этому достаточного значения.

Другой формой злоупотребления правом является использование своего права без специального намерения причинить вред другим лицам, но объективно причиняющее им вред. В данном случае, в отличие от шиканы, злоупотребительные действия характеризуются не прямым, а косвенным умыслом.

Лицо осознает, что совершаемые им действия по осуществлению своего права не соответствуют требованиям правовых норм, но не придает этому должного значения.

Подобного рода действия имеют место в различных сферах правовой действительности:

праве собственности; договорных обязательствах;

защите нарушенного права и др.

Злоупотребление правом есть действие избирательное, и его обладатель выбирает именно те варианты, которые внешне соответствуют содержанию права, но способ их осуществления выходит за пределы дозволенного. Другими словами, в арсенале правообладателя имеется много вариантов его осуществления. Это реализация субъективного права в пределах моделей, предусмотренных законодательством, они многовариантны. Далее, происходит осуществление права способом, хотя и не предусмотренным правом, но не противоречащим основным началам гражданского законодательства.

Однако правообладатель умышленно осуществляет свое право способами, не подпадающими под правовое поле, т.е. внешне совпадающими, но на самом деле выходящими за пределы осуществления права.

Статья 10 ГК РТ предусматривает еще два вида злоупотребления правом в сфере предпринимательской деятельности, тесно связанные между собой. Это использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке, т.е. создания лицами, занимающими монопольное положение, для себя наиболее благоприятных условий в ущерб своим контрагентам.

Эти разновидности злоупотребления правом являются взаимосвязанными, поскольку субъект, обладающий доминирующим положением на рынке, может использовать его для ограничения конкуренции других субъектов. «Д оминирующее положение представляет собой общее качественное состояние хозяйствующего субъекта, позволяющее ему оказывать влияние на рынках в силу преобладания его рыночной доли по сравнению с рыночными долями других хозяйствующих субъектов на данном товарном рынке».21 Это позволяет лицу, обладающему доминирующим положением, действовать по своему усмотрению по сравнению с другими участник ами рынк а для определения условий их взаимодействия. Следует подчеркнуть, что доминирующее положение как состояние обеспечивает его обладателю возможность действовать по выбору между неск олькими правомерными вариантами поведения. Выбор наиболее приемлемого варианта поведения

См.: Султанова Т.И. Злоупотребление хозяйствующими субъектами

доминирующим положением на товарном рынке в Республике Таджикистан: вопросы теории и законодательства: Автореф. дис…. канд.

юрид. наук. Бишкек, 2007. С.10.

обеспечивает достаточный эффект предпринимательской деятельности.

Поэтому доминирующее положение, как правило, не является предосудительным, таковым является использование этого положения с целью ограничения конкуренции, т.е. использования своего доминирующего положения на рынке в корыстных целях. Заслуживает внимания утверждение о том, что «лицо, обладающее гражданским правом или совокупностью гражданских прав, которые обеспечивают ему возможность влиять на общие условия обращения товаров на рынке, может использовать эти права для навязывания несправедливых взаимоотношений другим участникам эк ономической деятельности. В этом случае дополнительная прибыль получается им не в результате более эффективной работы, а за счет ненадлежащего использования субъективных имущественных прав».22 Поэтому для определения доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке товара используется два критерия - принадлежащая ему доля рынка, во-первых, и во-вторых - возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке и на конкуренцию. 23 Об этом свидетельствует и Закон РТ «О конк уренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 28 июля 2006 года, который указывает на: навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмет у договора; вк лючение в договор дискриминирующих условий, к оторые ставят контрагента в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами; изъятие товаров из обращения, целью которого является создание или поддержание дефицита на рынке, либо повышение Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. М.: Лекс-книга, 2000. С. 76.

См.: Комментарий к ГК РФ. Части первой. М., 2006. С.38.

цены; создание препятствий доступу на рынок (выходу из рынка) другим хозяйствующим субъектам; и другие (ст.4). Все они предполагают умышленные действия монополиста, подпадающие под злоупотребление своим положением.

Запрещается также заключение соглашения или осуществление согласованных действий хозяйствующими субъектами, действующими на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров), которые приводят или могут привести к установлению или поддержанию их на соответствующем уровне; к разделу рынка по территориальному признаку, по объекту продаж или покупок; к ограничению доступа на рынок или устранению из него других хозяйствующих субъектов торговцев определенными товарами или их пок упателей; к ограничению или лишению хозяйствующих субъектов информации о состоянии рынка; к отказу от заключения договора с определенными продавцами или заказчиками и т.д.

(ст.5).

В соответствии с Законом «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынк ах» основными формами недобросовестной конкуренции являются недопущение распространения ложных сведений, способных причинить вред другим хозяйствующим субъектам или нанести ущерб их деловой репутации; введение в заблуждение потребителей относительно качества и иных показателей, характеризующих товар, а также отвечающих требованиям по качеству; получение, использование и разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну и др.

Вышеизложенное свидетельствует, что основными особенностями, характеризующими злоупотребление доминирующим положением и недобросовестную конкуренцию, являются: во-первых, ограниченность их применения сферой предпринимательской деятельности; во-вторых, субъектами являются к оммерческие организации, осуществляющие экономическую деятельность; в-третьих, умышленные действия в процессе осуществления предпринимательской деятельности, приносящей выгоду для лиц, обладающих доминирующим положением, или вследствие ограничения конкуренции для других хозяйствующих субъектов; в-четвертых, действия, запрещенные как общими, так и специальными законодательными актами.

7. Согласно ст. 12 Констит уции Республики Таджикистан экономическую основу РТ составляет многообразие форм собственности и гарантируется их равная защита. Это конституционное положение находит последующую к онкретизацию в нормах Гражданского кодекса, где указывается на наличие частной и публичной (государственной формы) собственности.

Государственная собственность состоит из республиканской и коммунальной собственности. О коммунальной собственности говорит и Конституция РТ, согласно которой закреплено положение о том, что в ведении Маджлисов народных депутатов находится управление коммунальной собственностью. Правильно подчеркивается, что это не означает введения какогото нового вида собственности и не означает также расширения объектов собственности, находящихся в ведении местных органов.24 Негосударственная (частная) собственность состоит из собственности граждан, а также собственности негосударственных юридических лиц и их объединений. Как особая разновидность собственности негосударственных организаций признается собственность общественных организаций, в том числе религиозных организаций. Выделение их в

См.: Сулейменов М.К. Избранные труды по гражданскому праву. М.:

«Статут», 2006. С.194-195.

качестве самостоятельной разновидности частной собственности является условным, по сути они остаются негосударственной формой собственности.

«Негосударственная собственность юридических лиц отличается многообразием, но это многообразие сводится, опять - таки в зависимости от субъектов, к тем правовым формам, в которых выст упают юридические лица…».25 Основные правовые формы юридических лиц - это коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческие организации выступают в форме хозяйственных обществ и товариществ, а также производственных кооперативов (ст. 50).

Негосударственные и некоммерческие организации это общественные объединения, потребительские кооперативы, благотворительные и иные фонды.

Подобного рода негосударственные организации могут формироваться в иных организационно-правовых формах.

Далее, в Республике Таджикистан признается наличие собственности иностранных государств, международных организаций, иностранных физических и юридических лиц.

Констит уция РТ предусматривает три вида гарантий:

1. равноправие всех форм собственности;

2. свободу экономической и предпринимательской деятельности для всех собственников;

3. равную правовую защит у всех форм собственности.

В условиях перехода к рыночным отношениям важным представляется признание равенства всех форм собственности, прежде всего, между частной и государственной собственностью.

Равенство всех форм собственности предполагает недопущение ограничения сферы владения, пользования и распоряжения имуществом Сулейменов М.К. Указ. раб. С.194.

собственниками, приобретение любого имущества в пределах действующих законодательных актов без ограничения их количественных пределов. То есть используется определенная дифференциация имущественного состава, который может находиться на правах собственности государства или гражданина, а также с оздаваемых ими негосударственных объединений - юридических лиц.

Отсюда следует, что ограничение или изъятие имущества у собственника осуществляется только в порядке, установленном законом. Иначе говоря, изъятие или ограничение права собственности представляет собой самостоятельные правоотношения, возникающие на основании юридических фактов, предусмотренных законом. Например, в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан, независимости государства и его территориальной целостности и т.д. законом может быть ограничено право собственности в пределах определенного срока.

Условия введения чрезвычайного положения связаны с особой ситуацией, вызванной:

1. наступлением стихийных действий, аварий и катастроф, эпидемий, эпизоотий, а также массовыми беспорядками, создающими угрозу жизни и здоровью, правам и свободам граждан;

2. попыткой захвата государственной власти и изменения конституционного строя насильственным путем и соответственно необходимостью восстановления правопорядка; и

3. посягательством на территориальную целостность государства.

Гарантия свободы эк ономической и предпринимательской деятельности предполагает создание общего экономического пространства для всех субъектов, которые характеризуются такими общими параметрами как динамизм, эффективность и что особенно важно - единством правового регулирования. Динамизм обеспечивается свободой передвижения товаров, капиталов и услуг, а также с обственник ов, осуществляющих правомочия собственника. Эффективность выражается в создании таких форм управления эк ономик ой, которые с оответствуют объек тивным требованиям. Это обеспечивается, главным образом, созданием правовой базы, сочетающей интересы собственников предпринимателей с интересами граждан и общества в целом.26 В современных условиях проблемы оптимального с очетания экономическ ой целесообразности с достигнутым уровнем развития соответствующих норм конституции становятся все более очевидными.

Свобода экономической и предпринимательской деятельности сочетает в себе самостоятельное определение субъектами видов и способов организации собственной деятельности, с одной стороны, а с другой

- ограничение вмешательства всех субъектов, и даже государства, в его дела. Осуществление свободы экономической и предпринимательской деятельности есть многообразие возможностей действовать для достижения своих целей с учетом, во-первых, таких же прав и свобод других лиц; во-вторых - соблюдения пределов, предусмотренных законодательными актами.

Успешная деятельность субъек тов права с обственности по владению, пользованию и распоряжению имуществом в немалой степени зависит от степени их защиты. Это означает, что все формы собственности одинаково защищаются, ни одна из них не имеет преимущества. Гражданское право выработало несколько способов защиты, которые используются всеми собственниками и обладателями иных вещных прав.

Анненкова В.Г. Формирование единого экономического пространства в Российской Федерации // Юрист. 2004. № 12. С.2.

Наряду с уже сложившимися способами защиты права собственности - вещно-правовыми и обязательственно-правовыми появились специфические способы защиты», которые используются в пределах конкретного института либо в нескольких взаимосвязанных инстит утах.

Межинститутционной является защита вещных прав от неправомерных действий публичной власти. Она применяется не только при нарушении вещных прав, но и в других ситуациях, когда допускается нарушение имущественных и личных неимущественных прав субъектов. Главная специфическая особенность правоотношения по защите от нарушения права с обственности и иных вещных прав связана с осуществлением своих полномочий органами государственной власти, а также местными органами власти. Сюда относятся положения ст. 327 ГК РТ, предусматривающие возмещение убытков собственнику или иному обладателю вещных прав, связанных с нарушением прав последних по владению, пользованию и распоряжению имуществом вышеуказанными органами, изданием нормативного или индивидуального ак та, противоречащего зак онодательству. Такие же последствия предусмотрены и при реквизиции (ст. 266 ГК РТ), национализации (ст. 268 ГК РТ), принудительном выкупе бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, прекращении права собственности на недвижимость в связи с изъятием земельного участка (ст. 263 ГК РТ).

В с остав специфических способов защиты нарушенного права собственности входит и признание сделок недействительными (ст. 192-205 ГК РТ). Как правило, сделки, нарушающие нормы права, не порождают и не должны порождать соответствующие права и обязанности, вследствие чего возникает необходимость приведения сторон в первоначальное положение, т.е. восстановления их в первоначальном положении.

К последней группе способов защиты права с обственности относятся и меры защиты имущественных прав лица, признанного безвестно отсутствующим и объявления его умершим, впоследствии явившимся (ст. 43, 46 ГК РТ).

Гражданский кодекс расширил традиционный вещно-правовой способ защиты права собственности, куда входят не только виндикационный и негаторный иски, но и признание права собственности. Главное назначение данного иска состоит во внесении определенности в правовое положение субъектов относительно принадлежности права собственности, которую следует различать как самостоятельный способ защиты: «признание права», предусмотренное ст. 12 ГК РТ как универсальная категория и «признание права с обственности» как специфический способ, применяемый только для защиты права собственности.

Признание права собственности как более широкая категория используется как в абсолютных, так и в относительных правоотношениях, как самостоятельно, так и наряду с другими способами защиты нарушенного субъективного гражданского права.

Признание права - это родовое понятие по отношению к признанию права собственности.

Последнее применяется в сфере защиты права собственности в результате непризнания или оспаривания права собственности. В обоих случаях создаются определенные препятствия в осуществлении правомочий собственника.

Зак онодательством установлены определенные жизненные обстоятельства (юридические факты), на основе которых возникает право собственности. Вместе с тем, иногда возникают ситуации без признания права с обственности, когда субъек т не становится собственником, в связи с чем не может или не в полной мере имеет возможность осуществлять соответствующие правомочия. Например, когда имущество неверно описано или на него наложен арест, лицо, считающее себя собственником, вправе предъявлять соответствующие требования об освобождении имущества от ареста (об исключении имущества из описи); в результате устраняются препятствия в пользовании имуществом.

При наличии оснований, предусмотренных законодательством, право собственности на жилой дом или недвижимое имущество судом может быть признано за лицом, осуществившим самовольную постройку. Такие же последствия наступают и тогда, когда для строительства жилого дома или других строений, сооружений на земельном участке, отведенном конкретному субъекту в установленном порядке, по договоренности с последним принимают участие и другие лица.

Распространенным в прак тике является оспаривание права собственности, которое создает неопределенность правового состояния имущества, что часто возникает при разделе имущества между супругами, членами дехканского (фермерского) хозяйства и т.д.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что «признание права собственности» как самостоятельного вещно-правового иска занимает соответствующее место в системе вещно-правового способа защиты права собственности.

8. Заметное место в ГК РТ занимает расширение и совершенствование договорного регулирования экономических отношений. Имеется в виду расширение содержания сложившихся и успешно работающих договоров, а также закрепление новых разновидностей договоров. К первой группе относятся традиционные договоры, такие как купля - продажа, поставка, подряд, дарение и т.д., которые претерпели существенные изменения в переходный к рыночным отношениям период. В качестве примера можно указать на договор поставки, который заключался строго на основании планового акта, и лишь незначительное количество договоров аналогичного порядка можно было заключить без такового, и то, если стороны выполнили плановые задания. Ныне закреплено положение, согласно которому сторонам предоставляется максимальный простор, начиная с выбора контрагента для заключения договора, кончая исполнением и ответственностью за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязанностей.

Наряду со сложившимися договорами Гражданский кодекс закрепил их новые виды, соответствующие требованиям современного гражданского оборота. Это договоры продажи недвижимости, предприятия и их аренда, финансовая аренда (лизинг), возмездное оказание услуг, договор коммерческой концессии, доверительное управление и т.д. Нормы, закрепляющие новые модели договоров, соответствуют потребностям практики. Одни из них сложились на практике внутри страны, например, технические, репетиторские, туристические и другие виды обслуживания. Однако новый ГК не выделил их в качестве отдельных видов договоров, а сформулировал как единый институт «Возмездное оказание услуг», где определены общие правила, имеющие обязательную силу для каждой отдельной разновидности договоров об оказании услуг.

Что же касается конкретных видов договоров об оказании услуг, то с учетом их специфики регулируется либо соответствующими подзаконными актами, либо акцент делается на договор. Другие виды договоров, например, агентский, финансовая аренда (лизинг), факторинг, договор доверительного управления возникли в результате воздействия внешних факторов.

В настоящее время Гражданский кодекс охватил своим регулирующим воздействием наиболее широкий круг имущественно-стоимостных отношений. Дальнейшее развитие рыночных отношений способствует возникновению все новых и новых отношений, которые не урегулированы, а необходимость их упорядочения дик туется складывающимися интересами экономического оборота. По этой причине указывается, что гражданские права и обязанности возникают также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (ст. 8 ГК РТ). Речь идет о применении аналогии в гражданском праве. То есть субъекты гражданско-правовых отношений вправе заключать любые договоры, не запрещенные законами и иными правовыми актами. Общее требование к ним, чтобы они не противоречили общему началу и смыслу свободы договоров. Основное требование при этом состоит в том, что стороны, проявляя автономию воли, обязаны соблюдать законы, нравственные принципы общества и обычаи деловой этики.

Из изложенного вытек ает, что основным законодательным актом, составляющим правовые основы договорного регулирования имущественных отношений между субъектами, является Гражданский кодекс РТ. Он, помимо общего положения, определяющего принципиальные положения договорного регулирования правоотношений, содержит специальные нормы, всецело посвященные договорам.

Так, вопросы, связанные с динамикой договорного правоотношения, регулируются подразделом 2 раздела 3 «Общие положения о договоре», соответствующими главами раздела 4 ГК «Отдельные виды обязательств», а также подразделом общей части обязательственного права - общие положения об обязательствах. Однако перечисленными не исчерпываются правила ГК, с оставляющие правовую основу договорного регулирования. По существу, подобного рода нормы можно встретить в любом разделе Гражданского кодекса - право собственности и другие вещные права, авторское и патентное право и т.д.

Кроме этого, правовым основанием договорного регулирования правоотношений служат также и иные нормативные акты, не противоречащие положениям гражданского законодательства.

Значительное место в системе норм, составляющих правовую основу для договорного регулирования отношений, занимают законодательные акты, к которым отсылает ГК РТ. Таких нормативных актов достаточно много, они регулируют специфические отношения, продиктованные особой сферой их возникновения, ограниченным субъектным составом и т.д. В то же время нельзя забывать, что ГК и в данном случае определяет основополагающие моменты в регулировании данных групп отношений, а только затем отсылает к конкретным нормативно-правовым актам. Последние с учетом особенности определенной группы имущественностоимостных отношений конкретизируют и дополняют положения ГК. Нормативные акты подобного рода не должны противоречить основным правилам ГК. Иными словами, ГК сохраняет собственное преимущество как акт главный среди равных. Так, например, в силу ч.5 ст.26, ч.3 ст.66 основания и порядок признания судом индивидуального предпринимателя или юридического лица несостоятельным (банкротом) определяется Законом РТ «О несостоятельности (банкротстве)».

Законом РТ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также Уставом определяется компетенция органов управления данным обществом, порядок принятия ими решений и выступления в гражданском обороте (ч.2 ст.98). Перечень таких законов можно продолжить, однако нам представляется достаточным показать роль базовой нормы на примере закона о несостоятельности (банкротстве).

Вышеизложенное позволяет утверждать, что отношения, возник ающие между субъек тами, регулируются императивными и диспозитивными нормами, а также договором между сторонами.

Договор является основным документом, непосредственно регулирующим взаимоотношения сторон. Содержание договора определяется по волеизъявлению субъектов на основании законодательства, предусматривающего определенные модели поведения. Договорные отношения, основанные на диспозитивных нормах, сочетают в себе модели поведения, основанные на ук азанных нормах и поведении, согласованном сторонами. Такое сочетание обычно в соответствующих статьях ГК РТ содержит формулу «если в договоре не предусмотрено иное».

Отсюда следует, что стороны могут выбрать одно из следующих поведений:

1. установить модели поведения, соответствующие содержанию диспозитивных норм;

2. модели поведения, частично выходящие за пределы требований диспозитивных норм;

3. модели поведения, в полной мере не соответствующие требованиям диспозитивных норм, но с оответствующие общему началу и смыслу гражданского зак онодательства; 4. сочетающие требования диспозитивных норм с автономией воли субъектов.

Иначе, диспозитивные нормы предоставляют субъектам договорных отношений достаточно свободы для проявления автономии воли.

Противоположный характер носят императивные нормы, они обязательные, имеют целевую направленность, стороны не вправе уклониться от их соблюдения. Иногда они используются государством для ограничения свободы волеизъявления сторон, заключающих договор. Заслуживает поддержки точка зрения Р.З. Лившица, который пишет, что «В природе рынка … социальная защищенность человека просто не заложена. Чтобы обеспечить подобную защищенность, ее нужно ввести извне. В этом одно из важнейших направлений деятельности государства и права как средства сохранения стабильности общества.

Вот почему государственно-правовое вмешательство в экономику необходимо, ибо оно несет в себе с оциальную защищенность человек а. Мера вмешательства государства и права, формы вмешательства здесь различны, они зависят от состояния общества».27 Конечно, ограничение свободы волеизъявления сторон имеет различную форму. Из всех форм ограничений «потребность во внесении публичного начала в договорное регулирование путем принятия императивных норм возникает при необходимости защитить интересы слабой (слабейшей) стороны в договоре…».28 Защита интересов слабой стороны выражается в специальном правовом режиме на стадии заключения договора, в частности, в ст.458 ГК (публичный договор), ст. 460 ГК (договор присоединения). Такой же цели служат нормы ГК, посвященные оспариваемым сделкам. В частности, если лицо в момент заключения сделок находилось в состоянии, когда оно не могло дать отчет в совершаемых им действиях и их последствиях (ст. 202 ГК), либо субъект заключил сделку под влиянием заблуждения (ст. 203 ГК), или же лицо совершило сделку вследствие обмана, насилия, угрозы насилия, законамеренного соглашения их представителя с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 204 ГК) и др.

Нормы ГК императивного характера, посвященные защите интересов слабой стороны, многообразны, особенно в части регулирующих отношений, возникающих из заключения и исполнения отдельных договоров, что имеет существенное значение, когда слабой стороной зачастую являются отельные граждане.

Лившиц Р.Т. Теория права. М.: БЕК, 1994. С.178.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая:

Общие положения. Изд. 3-е. М.: «Статут», 2001. С.92.

Императивные нормы в определенных случаях преследуют цели защиты интересов государства и общества. Так, например, нормы, определяющие формы сделок (ст. 183 ГК), государственной регистрации сделок (ст. 189 ГК), недействительность сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 194 ГК), а также нормы о признании ничтожной мнимой и притворной сделок (ст. 195 ГК).

9. Основная цель заключения разнообразных гражданско-правовых договоров состоит в их надлежащем исполнении, посредством которых удовлетворяются личные, производственные и иные потребности. Как правило, субъекты гражданского права строят планы на будущее, рассчитывая на то, что договорные обязательства будут выполнены. Однако этому могут помешать различные обстоятельства, чаще всего, недобросовестное отношение контрагента к исполнению своих обязанностей, которые могут расстроить хорошую перспективу развития. Поэтому с целью недопущения подобного рода последствий в современных условиях в договоре предусматриваются необходимые меры обеспечительного характера, в том числе специальные меры по обеспечению исполнения обязательства.

В настоящее время Гражданский кодекс закрепил конкретные способы исполнения обязательства, которые используются субъектами гражданского права.

Ими являются неустойка, залог, задаток, поручительство, удержание имущества должника и банковская гарантия. Они характеризуются, во-первых, расширением состава способов исполнения обязательства. Если раньше были предусмотрены такие способы обеспечения исполнения обязательства как неустойка, залог, поручительство, обязательства между гражданами обеспечивались задатком, а между организациями - гарантией, то ныне указанный перечень дополнен удержанием имущества должника и банковской гарантией. Этот перечень не закрыт и может быть расширен способами, предусмотренными законом и договором между контрагентами. Во-вторых, обеспечительные меры имеют универсальный характер, их можно использовать в отношении любых обязательств. Выбор конкретного способа исполнения обязательства зависит от особенности и существа обязательства. В-третьих, способы обеспечения исполнения обязательства преследуют цели побудить должника к исполнению обязательства надлежащим образом. Это дополнительные обременения, возлагаемые на должника, если он не исполняет или ненадлежащим образом исполняет возложенные на него обязанности. Поэтому справедливо указывается, что обеспечительные меры имеют «специальную направленность - обеспечить исполнение и создать угрозу наступления отрицательных последствий».29 Вчетвертых, обеспечительные обязательства следуют судьбе основного обязательства за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами или договором (ст. 413 РТ). И, наконец, последнее, что основная особенность обеспечительных мер состоит в том, что им присущ акцессорный (дополнительный) характер. Это значит, что недействительность основного обязательства влечет за собой и недействительность дополнительного обязательства, и наоборот, недействительность дополнительного соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влияет на действительность основного обязательства (ч.ч. 2 и 3.

ст. 354 ГК).

В статье 354 ГК имеющим принципиальное значение является положение о том, что дополнительные способы обеспечения исполнения обязательства могут быть предусмотрены Диденко А.Г. Обеспечение исполнения договоров. Научное издание.

Приложение к сборнику Гражданское законодательство Республики Казахстан. Статьи. Комментарии. Практика. Астана, 2002. С.6.

законодательными актами или договором между сторонами. В юридической литературе указывается на ряд положений ГК, предусматривающих дополнительные способы обеспечения обязательства.

Это субсидиарная ответственность полных товарищей по обязательствам товарищества (ч.1 ст.78 ГК);

ответственность полных товарищей в товариществе на вере по обязательствам товарищества (ч.1 ст.87 ГК);

ответственность собственника по обязательствам казенного предприятия и учреждения (ч.6 ст.127, ч.2 ст.132 ГК); о праве кредитора, исполнившего полностью или частично условия договора, в случае уклонения другой стороны от нотариального удостоверения требовать признания ее действительной (ч.2 ст.190 ГК);

если сделка заключена в надлежащей форме, однако одна из сторон ук лоняется от нотариального удостоверения, то суд вправе вынести решение о регистрации сделки (ч.3 ст.190 ГК); и другие.30 Наряду со способами обеспечения исполнения обязательства, предусмотренными главой 22 ГК РТ, а также установленными другими статьями Гражданского кодекса и законами аналогичные меры, могут быть установлены сторонами договора по волеизъявлению сторон. Дополнительные обеспечительные меры применяются как наряду с традиционными способами обеспечения исполнения обязательства, так и самостоятельно. Главное, те же обеспечительные функции присущи и основным способам исполнения обязательства, свойственны и дополнительным обеспечительным мерам. Сторонами устанавливаются обеспечительные меры, если они не противоречат императивным нормам.

Таким образом, Гражданский кодекс предоставляет право субъектам гражданско-правовых отношений использовать различные способы обеспечения

См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая:

Общие положения. Изд. 3-е. М.: «Статут», 2001. С. 481.

исполнения обязательства, основанием возникновения которых являются закон и договор.

10.Очевидно, что достижения Гражданского кодекса не исчерпываются вышеизложенным. Конечно, в этой связи обращает на себя внимание развернутое регулирование вопросов правосубъектности граждан, юридических лиц и государства (раздел II гл.3-5 ГК), объекты гражданских прав (гл.6 ГК), введены новые способы обеспечения исполнения обязательства удержание, банковская гарантия, расширено содержание остальных. Значительно дополнены нормы о договорах, где определяются понятия, условия, соотношение договора и закона, новые разновидности договоров (гл.26 ГК); подробно регулируется порядок заключения договоров (гл. 27 ГК); основания изменения и расторжение договора (гл. 28 ГК).

Словом, большинство норм Гражданского кодекса является новым или претерпело существенные изменения, дополнения или совершенствовалось по сравнению с прежним Гражданским кодексом 1963 года.

Ярким свидетельством тому является количество норм, содержащихся в ГК (487 статей), тогда как предыдущий ГК состоял из 565 статей.

Кроме того, Гражданский кодекс, можно сказать, определил направления гражданск о-правового регулирования общественно-экономических отношений, указав на необходимость принятия целого ряда зак онодательных актов, в известной степени детализирующих соответствующие положения ГК с учетом потребности общественного развития. В частности, Зак он РТ «О производственных кооперативах» от 2 декабря 2002 года, Закон РТ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 10 мая 2002 года, Закон РТ «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 декабря 2003 года, Закон РТ «О государственных предприятиях» от 28 февраля 2004 года, Закон РТ «О залоге движимого имущества»

от 1 марта 2005 года, Закон РТ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 28 июля 2006 года, Закон РТ «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него» от 20 марта 2008 года и другие. В итоге принято около пятидесяти законодательных актов.

Вместе с тем, правила конкретных статей Гражданского кодекса указывают на законы, которые предстоит принять. Это законодательные акты: об использовании гражданином псевдонима (ч.2 ст.20); о сделках, которые действительны, несмотря на то, что гражданин отк азался от правоспособности или дееспособности (ч.3 ст.23); об ограничении в правах юридических лиц (ч.2 ст.49); о случаях проведения независимой экспертизы по денежной оценке вклада участника хозяйственного общества (абз.2 ч.6 ст.69); об иммунитете государства и его собственности (ст.139); о видах объектов, изъятых из оборота (ч.2 ст.141); о видах прав, которые удостоверяются ценными бумагами (ч.1 ст.159); о случаях и порядке осуществления и защиты личных неимущественных прав и других нематериальных благ умерших другими лицами (ч.1 ст.170); об особенностях коммерческ ого представительства в отдельных сферах предпринимательства (ч.4 ст.209); о случаях, когда доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, нотариально не удостоверяется (ч.2 ст.210); о других требованиях, на которые не распространяется срок исковой давности (ст.231); об имуществе, которое может находиться только в государственной собственности (ч.3 ст.235); и другие.

Принятие ук азанных законодательных ак тов способствует наиболее полному урегулированию отношений в указанных сферах, устраняет пробелы и вносит определенность в сферу предпринимательской и иной экономической деятельности.

Прошедшие 10 лет показали, что Гражданский кодекс действительно является системообразующим актом в регулировании имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений, прошел серьезное испытание временем, на прак тике, подтвердил свою жизнеспособность и значимость.

Десять лет по историческим мерк ам - это срок незначительный, но в сфере регулирования общественно-экономических отношений достаточно емкий, поскольку динамичное развитие общества требует соответствующей реакции со стороны права, особенно в переходный период к рынку. Право обязано должным образом реагировать на изменения в общественной жизни и, по мере возможности, перевести их на язык закона с тем, чтобы создать основание для развития тех отношений, которые возникли или могут возникнуть в будущем, а также совершенствовать, приспосабливать нормы уже сложившиеся к потребностям практики. Конечно, это весьма кропотливая, архисложная, но в то же время жизненно важная работа.

Вместе с тем, прошедшее десятилетие показало, что такая работа ведется, благодаря которой выявлены отдельные несоответствия потребностям практики, грамматические ошибки, внесены дополнения, изменения, а также уточнения в более чем 140 статьях ГК. Итак, внесены дополнения, притом существенные в ст.17; ч.6 ст.24; ч.5 ст.58; ч.5 ст.62; ч.1 ст.65; ч.1,8 ст.125;

ст.155; ч.4 ст.210; ч.1 ст.213; ч.1 ст.312; ч.1,6 ст.363; ч.3 ст.368; ч.1 ст.380; ст.381; ч.2,3 ст.397; ч.2 ст.398; ч.1.

ст.436; ч.2,4 ст.458 ГК.

Внесены изменения или изложены в новой редакции ст.10; ч.1,4,5 ст.24; ч.2 ст.36; ч.2 ст.62; ч.1 ст.66;

ч.4 ст.97; ч.1 ст.104; ст.124; ст.126;ч.5 ст.128; ст.240;

ст.316; ч.2 ст.355; ст.366; ч.4 ст.367; ч.2 ст.368; ст.370;

ст.371; ст.378; ч.2 ст.386 ГК.

Уточнены нормы ст.7; гл.2; ч.1 ст.8; ст.13; ч.5 ст.24;

ст.16; ч.3 ст.26; ч.2,3 ст.29; ч.2 ст.50; ч.3 ст.61; ч.3,4 ст.62;

ч.1 ст.65; ст.66; ст.67; ст.69; ч.3 ст.106; ч.2 ст.122; ст.127;

ч.6 ст.128; ч.1 ст.132; ч.5 ст. 133; ч.2,3 ст.135; ч.2 ст.136;

ч.1 ст.138; ч.2 ст.140; ч.1 ст.142; ч.4 ст.190; ч.2 ст.200;

ч.3 ст.202; ч.1 ст.214; ч.3 ст.246; ч.1,2 ст.250; ч.3 ст.251;

ст.308; ст.312; ст.313; ст.314; ст.317; ст.318; назв-ст.327;

ч.1 ст.327; ч.2 ст.340; ч.2 ст.359; ч.1 ст.362; ч.7 ст.379;

ч.2 ст.383 ГК.

Исключены тексты ч.2 ст.4; ч.6 ст.26; ч.1 ст.60; ч.4 ст.87; ст.92; ст.93; ч.5 ст.109; ч.3 ст.116; ч.1 ст.144; ст.164;

ст.165; ст.166; ч.3 ст.167; ч.1 ст.226; ч.2 ст.229; главы 14;15;16; ч.2 ст.327; ч.2 ст.345; ч.4 ст.360; ч.3,5 ст.362;

ч.3,4,5 ст.369; из ч.3 ст.439; ч.2 ст.451 ГК.

Исправлены ошибки редакционного характера в ч.3 ст.23; п.2 ч.1 ст.51; ч.2 ст.57; ч.1 ст.78; ч.3 ст.100; ч.1 ст.109; п.1 ч.3 ст.160; ч.3 ст.172; ч.5 ст.174; ч.2 ст.190;

ч.2 ст.348; ч.1 ст.360; ч.3 ст.375; п.2 ч.1 ст.411; ч.3 ст.427;

ст.438; ч.3 ст.452; ч.2 ст.480 ГК.

Таким образом, состояние Гражданского кодекса находится под пристальным вниманием законодательной власти Республики Таджикистан. При необходимости, Гражданский кодекс будет приведен в соответствие с потребностями экономического оборота.

–  –  –

К вопросу о соотношении прав и обязанностей при встречном исполнении обязательств Отношения, возникающие в процессе взаимной деятельности участников встречного исполнения, как правило, регулируются нормами права. При регулировании этих отношений нормами права создаются модели двусторонних правоотношений, участники которых связаны между собой правами и обязанностями.

Связь между субъек тивными правами и обязанностями при встречном исполнении носит характер объективной закономерности. Эта связь зависит от характера регулируемых отношений и его участники самостоятельны по отношению друг к другу в исполнении обязанностей и осуществлении прав.

Каждый из участников встречного исполнения обладает встречными правами и обязанностями. Эти права и обязанности не только тесно взаимосвязаны между собой, но и противостоят друг другу. Обладая одними и теми же признаками в пределе одного и того же правоотношения, они дополняют друг друга. Поэтому нельзя охарактеризовать конкретное субъективное право, не характеризуя в то же время соответствующую обязанность. Взаимосвязь и взаимодействие субъективных прав и обязанностей означает, что невозможно осуществление субъективного права, не обеспеченного обязанностью. Вместе с тем субъективные права и обязанности не безграничны, они обременяются и не выходят за пределы друг друга. Но они являются различными правовыми методами воздействия на поведение участников правового отношения. В одном случае совершение действия зависит от усмотрения управомоченного лица, в другом определенное поведение предписывается обязанному лицу.

Во взаимосвязи «право-обязанность» важно то и другое. Их нельзя противопоставлять, ставить одно выше другого, их ценность во взаимообусловленности.

Если у кого-то возникло то или иное субъективное право, то это в то же время означает, что у другого лица возникла соответствующая юридическая обязанность и наоборот. Но так бывает не всегда. Иногда обязанность соответствует и праву и обязанности другой стороны. Но, конечно, в принципе, права и обязанности распределяются так, чтобы обеспечить их равновесие.

Равновесие и равномерное распределение прав и обязанностей применительно к определенному субъекту означает, что, если он принимает на себя обязанность, то это сопровождается приобретенным правом, равнозначного с точки зрения возможности удовлетворения соответствующих интересов.

Приобретение прав означает появление у этого лица равной по «весомости» обязанности1. В юридической литерат уре утверждают, что существование обязанностей без корреспондирующих прав и прав без корреспондирующих обязанностей возможно 2.

Большинство же авторов, исследовавших данный вопрос, не признают существование прав без обязанностей и обязанностей без корреспондирующих прав 3. Необходимо отметить, что единство прав и обязанностей является основополагающим признаком Яколев В.Ф. Гражданскоправовой метод регулирования, общественных отношений. Учебное пособие. Свердловск, 1972, с. 110 См.: Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений.

М.: Юрид. лит., 1980, с.161-173 и др.

См.: Нерсесянц В.С Общая теория права и государства, М.: Изд-во Норма, 2002, -515-517 права и это определяет характер взаимосвязи сторон в правоотношении. Субъективные права и обязанности едины и вместе с тем, взаимосвязаны. Единство же проявляется в том, что они в к онечном счете направлены на удовлетворение интересов управомоченного лица. Это две стороны единого правоотношения. Связь между ними в правоотношении носит характер объективной закономерности. В этом проявляется диалек тический зак он - единства противоположностей. Вышеуказанные утверждения о том, что «нет обязанностей без прав», не могут вызвать никаких сомнений, но при этом, конечно, имеется в виду обязательно правоотношение между конкретными субъектами. Оно отнюдь не означает, как утверждают сторонники сепаратных правоотношений, что право может подвергать регулированию деятельность лишь одной стороны4.

Поэтому, нельзя согласиться с Ю.Г.Ткаченко, чрезмерно узко трактующей юридическую связь прав и обязанностей. По её мнению, обязанность поставщика поставки замаркированной продукции соответствует праву покупателя требования такой поставки и обязанности применения санкции за допущенное нарушение в случаях необходимости. Но даже и в рамках санкций совершение односторонних действий корреспондируется с определёнными обязанностями, например, с обязанностью компенсирования расходов по перемаркировке. Эта обязанность может быть исполнена принудительно. Поэтому, хотя в нормативном акте указывается лишь на субъективное право или обязанность, соответствующее субъективное право подразумевается.

Таким образом, отсутствие связи права с корреспондирующей ему обязанностью лишает права существенного его элемента- обеспеченности. Остаётся непонятным, как можно было бы защитить нарушенное право, если ему не противостоит ничья обязанность.

См.: Толстой В.С. Проблемы исполнения обязательств по советскому гражданскому праву. Дисс. … д-ра юрид.наук. М.: 1967, с. 67 «Су бъек тивное право не есть что-то принадлежащее лицу вне его отношения к другим лицам, и юридическая обязанность так же не есть чтото, связывающее лицо вне его отношения с другим лицом. Субъективным правом можно обладать только по отношению к кому - либо(обязанному), равным образом юридическую обязанность можно нести только перед кем-либо (управомоченным)»5.

Правильно отмечает С.С Алексеев, что право, не обеспеченное юридическими обязанностями других лиц, становится юридической «пустышкой»: оно не может быть гарантировано принудительной силой государства /последняя может быть применена лишь за неисполнение обязанности/. А «обязанность» вне права становится бесцельной, безадресной: немыслимо существование обязанности, когда какое-либо лицо не может требовать её исполнения6. Вместе с тем, «права и обязанности, рассматриваемые вне связи прав одного субъекта с обязанностью других, превращаются в фикцию» 7. Отсутствие субъективного права или юридической обязанности означает отсутствие самого правила поведения, что ставит под сомнение возможность существования правовой нормы. Только правило поведения, представляющее собой с овок упность субъек тивных прав без к орреспондирующих обязанностей внутренне противоречиво, так как допуск ает возможность существования юридических норм, не устанавливающих правил поведения и не имеющих нормативного характера.

Субъективное право и обязанность выступают в роли регулятора поведения участников правового Александров Н.Г. Правовые отношения в социалистическом обществе, М.; изд-во МГУ, 1959,с 22.

Алексеев С.С. Проблемы теории права; В 2.т,Свердловск, 1972.

-т.1-с.321.

Чочот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968, с. 24.

отношения, и совершение определенного действия является реализацией субъек тивного права и исполнением юридической обязанности. В тех случаях, когда в нормах права предусмотрена ответственность за несовершение или совершение определенного действия, то несовершение или совершение этого действия представляют собой обязанность. Когда в норме предусмотрена возможность совершения определенного действия управомоченным лицом, т.е.

когда реализация возможности зависит от усмотрения субъекта, значит это субъективное право. Поэтому ответственность является основным признаком, отличающим юридическ ую обязанность от субъективного права. Это наиболее ярко проявляется в обязательственных правоотношениях. В обязательстве не только праву управомоченного соответствует обязанность обязанной стороны, но и обязанность стороны корреспондируется встречной обязанностью другой стороны вычленения, которая в рамках единого обязательственного правоотношения является необходимым. Участники обязательственного правоотношения обладают не только конкретными правами и обязанностями, но и являются носителями многочисленных взаимосвязанных прав и обязанностей, каждый из которых не сливается друг с другом, но и не может существовать независимо от основных прав и обязанностей сторон. При этом, в одном случае речь идет о возможном поведении, а в другом - необходимом (должном) поведении, обеспеченном санкцией.

Обязательственное правоотношение является относительным правоотношением, в рамках которого правовая связь осуществляется между строго определенными лицами, как на управомоченной, так и на обязанной стороне. Вместе с тем, эта правовая связь является связью активного типа и поэтому субъективное право представляет собой правомочие требовать исполнения активной обязанности, лежащей на другой стороне правоотношения. Тем самым, позитивное содержание обязательного правоотношения раскрывается через обязанность. При этом, требование в обязательствах чаще всего устанавливаются как встречные и представляют собой нечто иное, как действие каждого из участников, на получение которых они притязают. Именно поэтому эти действия не только объект требований одного субъекта, они же объект обязанности другого8.

В цивилистическ ой литературе термин «обязательства» имеет несколько значений и используется для обозначения:

-документов, в которых фиксируются обязанности должника; -отдельной обязанности; -обязанности соответствующими правомочиями, объединенными по тем или иным признакам9.

Как правильно отмечается в юридической литературе, подобный плюрализм терминов для обозначения обязательства вряд ли оправдан и вызывает различного рода затруднения для его понимания как совокупности обязанностей и правомочий. С этимологической точки зрения можно, конечно, признать обязанность и обязательство идентичными. Но в принятой юридической терминологии «обязательство» и «обязанность» не одно и то же понятие. Поэтому правильно отмечает В.С.

Толстой, что не только нужно различать понятия «обязательство» и «обязанность», но и обозначать их различными терминами 10. Такое различие четко приведено в ч. 1 ст. 329 ГК РТ, согласно которой «в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное См.: Чеговадзе Л. А. Структура и состояние гражданского правоотношения. -М.: Статут, 2004, с.318 См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. Ученые труды ВИЮН вып. III, М.; 1940, с. 15; Толстой В.С. Исполнение обязательств. М.: Юрид. лит., 1973, с. 3.

См.: Толстой В.С. Указ. соч., с. 14 действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности».

Об этом свидетельствуют и другие статьи Гражданского кодекса РТ. Так, например статья 755 ГК РТ - построить определенный объект, выполнить иную строительную работу, создать необходимые условия для выполнения работы, принять объек т и уплатить за неё обусловленную цену, называет обязанностями. Таким образом, по указанным статьям обязательства являются частью гражданских правоотношений и обладают рядом признак ов, позволяющих рассматривать всю совокупность обязанностей в качестве единого целого.

Участниками обязательства являются должник и кредитор. Это четко видно из содержания вышеприведенных статей. Вместе с тем, в подавляющем числе обязательственных правоотношений каждый из их участников выступает одновременно в качестве кредитора и в качестве должника. Поэтому нельзя считать правильным, когда понятие «обязательства»

раскрывается только через одну обязанность должника (например, обязанность покупателя). Такая неточность допускается и в отдельных статьях Гражданского кодекса РТ. Так, например, согласно статьи 332 ГК РТ «кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. Согласно статьи 429 ГК РТ «в случае неисполнения обязательства передать индивидуально определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление, в возмездное пользование кредитору, последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передать её кредитору …». Из смысла вышеприведенных статей видно, что обязательством названа самостоятельная и конкретная обязанность должника.

При характеристике обязательства как части гражданского правоотношения надо исходить только из совокупности прав и обязанностей его участников. Тем самым, обязательство надо рассматривать, как правоотношение, содержание к оторого могут составлять как одно, так и несколько обязанностей с корреспондирующими ими правомочиями, посредством которых достигается необходимый результат. Как правильно указывает А.В. Мицкевич, в правоотношении всегда надо видеть единство социального содержания и правовой формы, т.е. единство прав и обязанностей участников отношений их поведения, направленного на достижение определенных интересов11. Это характерно и для обязательств, в соответствии с которыми в подавляющем большинстве случаев представляется не простое по структуре (одно право и одна обязанность), а сложное правоотношение, включающее в себя совокупность прав и обязанностей его участников. Так, например, обязательство поставки включает в себя следующие права и обязанности: поставщика - передать имущество, покупателя - принять и оплатить его стоимость (обязанности); поставщика - требовать оплаты денежной суммы за переданное имущество, покупателя - требовать передачу заказанного имущества (права). Таким образом, нельзя согласиться с теми авторами, к оторые под обязательством понимают каждое сочетание права требования и соответствующей ему обязанности должника12.

Анализируя разновидность обязательств (например, обязательство о контрактации, подряду на См.: Общая теория советского права / Под ред. С.Н. Братуся и И.С.

Самощенко. М.; Юрид. лит., 1966, с. 281.

См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.:

Госюриздат, 1950, с. 50, 131, 134.

капитальное строительство и т.д.) как совокупность правоотношений, возникающих из соответствующих договоров, некоторые авторы говорят о сложном составе обязательств, а иногда при анализе того или иного двустороннего договора единое обязательство делят на взаимные обязательства разновидность общего понятия «обязательство» 13. При подобном подходе к понятию обязательства, авторы, поддерживающие такую точку зрения, часто смешивают обязательства с обязанностью. Так, например, под обязанностью передать вещь понимают обязательство по передаче вещи, а под обязанностью уплатить деньги понимают обязательства по уплате денег14. Возражая против этого, В.А. Рахмилович пишет, что « … в таких случаях надо говорить не об одном сложном, а тем более взаимном обязательстве, а о совокупности обязательств, связанных с одним договором» 15.

Встречными признаются исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной (ст. 353 ГК РТ). Считают, что в данном случае речь идет о двух самостоятельных обязательствах, взаимная обусловленность которых выражается в том, что одно обязательство не может быть исполнено должником до тех пор, пока кредитор не представит исполнение другого обязательства. При этом, основание возникновения каждого из обязательств не имеет решающего значения - важно, что встречное исполнение обязательств было обусловлено договором»16.

См.: Сарбаш С.В. Исполнение взаимных обязательств. М.:Статут, 2004 с. 4-15 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации часть первая (постотейный) Под. ред. К.Д. Егорова, А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2006, с. 648 Советское гражданское право/ Под. ред. Я.А. Куника. М.: Высшая школа, 1947, с.133 См.: Лавров Д.Г. Денежные обязятельства в российском гражданском праве. С-пб., 2001. С.32-33.

Нам кажется, что мысль о делении единого обязательства на совокупность обязательств, тем более основанных на едином договоре, является неточной.

Договор служит основанием для возникновения обязательства, но это не означает, что единый договор (например, поставки) является одновременно основанием возникновения нескольких обязательств.

Такое деление искусственное, оно не соответствует ни теоретическим, ни практическим соображениям.

Делению единого обязательства на неск ольк о обязательств затрудняет проведение различия между понятиями «обязательство» и «обязанность». В большинстве случаев, говоря об обязательстве (например, перевозки, подряда на к апитальное строительство и т.д.), необходимо иметь в виду не единичное отношение, не конкретное требование кредитора и соответствующую ему обязанность должник а, а совок упность взаимных прав и обязанностей и отношений, основанных на соответствующих договорах.

При этом в двустороннем договоре каждой встречной обязанности соответствует встречное право

- право кредитора требовать надлежащего исполнения должником обязанности, указанной в законе или договоре. А реализация этих встречных прав и обязанностей происходит в процессе встречного исполнения, в действиях его участников, по осуществлению выраженных в правах и обязанностях возможностей и необходимостей.

Участники обязательственного правоотношения чаще всего имеют несколько обязанностей, которые находятся между собой в неразрывном единстве. И встречное исполнение состоит из ряда действий, которые совершаются во исполнение отдельных составляющих обязательство встречных основных и вспомогательных обязанностей. Поскольку у участников встречного исполнения имеются определенные встречные обязанности при совершении встречных действий, без выполнения которых стороны не могут исполнить обязательство, то у каждой из сторон имеются соответствующие права.

Между встречными правами и обязанностями существует жёсткая правовая связь: «правообязанность», «обязанность с обязанностью». При этом распоряжение субъективными правами и юридическими обязанностями не всегда находится в прямой зависимости от воли управомоченного или обязанного лица. Участники встречного исполнения своим односторонним действием не могут отказаться от своих прав, но, вместе с тем и от исполнения встречных обязанностей, если иное не предусмотрено законом или договором. Для этого необходимо согласованное волеизъявление обеих сторон встречного исполнения.

Это характерно и для всего обязательственного правоотношения.

Содержание встречного исполнения составляет комплекс действий, надлежащее выполнение которых в целом обеспечивает его реализацию. Конкретные обязанности, реализуемые во встречном исполнении, выступают как соотношение части и целого. От взаимного исполнения их зависит и встречное исполнение в целом. Если участники встречного исполнения не исполняют свои встречные обязанности, нет и самого встречного исполнения. Каждая сторона преследует непосредственно свою экономическую цель, зак лючающуюся в получении того, что должна исполнять другая сторона. Взаимная обусловленность обязанностей и соответствующих прав является юридической формой экономического отношения обмена17.

Встречное исполнение направлено на удовлетворение потребностей его участников. Это Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву/ Учеб.

труд ВИЮН. М.,1940, Вып.3с-192с.

является целью встречного исполнения. Исполнение других обязанностей требует совершения конкретных действий и в определенной мере связано с встречным исполнением. Исполнение участниками встречного исполнения различных других обязанностей нередко обусловлено тем, что исполнение их служит обеспечению встречного исполнения.

При встречном исполнении обязанности сторон не оторваны друг от друга, а находятся в определенной зависимости. Чем больше зависимость одной от другой, тем подвижнее становится их реализация и в большей мере предупреждается возможность нарушений.

Каждая из сторон является кредитором по одной обязанности и должником по другой, причём обе обязанности взаимосвязаны, взаимообуславливают друг друга и в силу этой взаимной обусловленности действия по реализации этих встречных обязанностей составляют единое понятие встречного исполнения. При этом, обязанности участников встречного исполнения возникают в одно время и служат взаимной опорой друг другу. Недействительность одной обязанности влечет недействительность другой. Встречное исполнение выступает как результат осуществления обязанностей сторон в отношении друг друга. Участники встречного исполнения еще до исполнения являются носителями юридических обязанностей. Индивидуально определенные связи между должниками выражаются в конкретных корреспондирующих эти связи встречных обязанностях. Однако сама взаимосвязь между участниками встречного исполнения имеет более широкую основу. Это исполнение объединяет в себе различные виды связей и взаимоотношений.

Взаимосвязь встречных обязанностей характеризуется их относительной независимостью, она предполагает взаимообусловленность встречных обязанностей, которая проявляется лишь при совершении встречных действий по достижению необходимого результата.

Взаимодействие между ними является реальным и основывается на исполнении встречных обязанностей.

Взаимодействие выступает к ак одна из форм реализации взаимосвязанных обязанностей в процессе исполнения. Оно уже понятия «взаимосвязь обязанностей», поэтому не совсем точно определять взаимосвязь обязанностей тольк о через взаимодействие. При взаимодействии, в отличие от взаимосвязи, мы встречаемся с двусторонней связью двух или нескольких встречных обязанностей, выполнение которых зависит от их надлежащего исполнения сторонами. При этом, две или более различных по своему содержанию обязанностей взаимно обуславливают друг друга так, что по общему правилу, исполнение одной из них должно быть произведено лишь в случае и в меру исполнения другой.

Внутри одного обязательства имеется комплекс взаимосвязанных обязанностей, встречное исполнение которых приводит к своевременному и надлежащему исполнению обязательства в целом. Таким образом, для встречного исполнения характерны не только связь «прав- обязанностей», но и, прежде всего, и главным образом, корреляция обязанностей.

–  –  –

Освобождение гражданских кодексов от публично-правовых институтов - важная задача реформы постсоветского гражданского права. Деление права на частное и публичное Правовая наука континентальной Европы делит право на частное и публичное1, что справедливо признается «главным и основным делением системы права».2 Хотя такое деление припысывают Ульпиану,3 публичное право в университетах Европы до V века отдельно не преподавалось и в качестве самостоятельной области права не признавалось.4 Первый научный доклад на тему разделения права на частное и публичное был сделан 23 апреля 1682 года на юридическом факультете Страсбургского университета.5 Хотя деление права на частное и публичное не вызывает никаких сомнений, Einfhrung in die groen Rechtssysteme der Gegenwart. von R.

David und C. Jauffret Spinosi/ bearb. von Gnther Grasmann. 2. Aufl.

Mnchen, Beck. 1989. S. 131 Сулейменов Майдан, Дуализм права: Деление права на публичное и частное как основа формирования системы права, в кн.: Основы гражданского права в государствах Кавказа и Центральной Азии в теории и на практике, Материалы международной конференции в Бремене 29 и 30 марта 2007 года, Берлин, 2008, С. 71.

«Публичное право относится к положению римского государства, частное – к пользе частных лиц»: Дигесты Юстиниана, Т. 1, Москва, Статут, 2002, С. 84.

Bullinger Martin, ffentliches Recht und Privatrecht, Stuttgart, 1968, S. 8 ff.

Obrecht Ulrich, De connexione iuris privati et publici, Antrittsvorlesung, gehalten am 23. April 1682. Zitiert: Bullinger, ffentliches Recht und Privatrecht, 1968, S. 8.

дискуссии по отдельным вопросам до настоящего времени в юридической литературе не прекращаются.6 В основе учения о делении права на частное и публичное имеется то обстоятельство, что существуют правила, которые применяются исключительно государством и в целях выполнения публичных задач государства, и правила, которые предназначены для частных лиц и регулируют отношения с их участием.

Такой подход в юридической литературе появился в 1572 году в книге «Институты публичного права», которая считается первой самостоятельной работой под названием «Публичное право», и в которой автор взял из Corpus Iuris Civilis7 все, что, по словам Ульпиана, относилось к публичному праву. Таким образом, этот учебник был своего рода сборником публично-правовых, т.е. государственно-правовых, процессуальных и уголовно-правовых норм из Corpus Iuris.8 На протяжении многих веков на Европейском континенте правом признавалось лишь частное право9. Как подтверждает исторический опыт, частные интересы, частный опыт и институты являются Hoffmann-Riem Wolfgang, Schmidt-Amann Eberhard (Hrsg.), ffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, Nomos, 1996; Leisner Walter, „Privatisierung“ des ffentlichen Rechts, Berlin, 2007. Обзор теорий и дискуссий по данному вопросу в государствах СНГ см.: Сулейменов, Дуализм права: Деление права на публичное и частное как основа формирования системы права, С. 63-79.

Corpus iuris civilis - общеизвестное название, которое Своду Юстиниана было дано французским профессором Дени Годфруа (Dionisius Gothofredus), издавшем этот Свод в 1583 г. Годфруа (1549–1622) работал в Париже, Страсбурге, Женеве, Гейдельберге.

Самой большой его заслугой следует признать то, что он впервые осуществил критическое издание Свода, подобрав ему название

– Corpus iuris civilis см.: Чантурия Ладо, Введение в общую часть гражданского права, Москва, 2006, С. 14.

Nicolaus Vigelius, Institutiones Iuris Publici, 1572. Zitiert: Bullinger, ffentliches Recht und Privatrecht, 1968, S. 17.

Давид Рене, Основные правовые системы современности, пер.

Т. Нинидзе, Тбилиси, 1993. С. 82 (на груз. языке).

более прочными и стабильными, чем публичные.

Например, институты купли-продажи, дарения, мены и т.д., сформировавшиеся в римском праве, почти на протяжении 15 столетий не претерпели существенных изменений и вряд ли будут меняться в дальнейшем, тогда как публично-правовые институты постоянно находятся в процессе преобразований. Таковыми являются формы государства, система и компетенция органов государства, права человека, отношения между государствами и т.д. По-видимому, это и побудило Густава Радбруха (Gustav Radbruch) сказать, что «частное право создает стабильный (schwerbewegliche) фундамент, а государственное право – изменчивую «надстройку»10.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«Эрфурт Кристина Анатольевна УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: Экономика труда АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Томск Диссертационная работа выполнена в ГОУ ВПО "Томский государственный архитектурно-строительны...»

«05/2005 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Спецвыпуск журнала "Технологии строительства" "Технологии KNAUF" №5/2005 Учредитель и издатель журнала: ЗАО "АРД-ЦЕНТР" Генеральный директор Сергей Качанов Главный редактор Лариса Маливанова Тексты Татьяна Пашинцева Корректура Ольга Семенова Дизайн и в...»

«УДК 669.35’5—426:006.354 Группа В74 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ С ТАНДАР Т СОЮЗА ССР ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ГОСТ Технические условия 1066-90 ОКП 184590 Срок действия с 01.01.91 до 01.01.96 Настоящий стандарт распрос...»

«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА. 2005. Т. 46, N6 103 УДК 532.593 КРИТИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ОТКОЛЕ И ДИНАМИЧЕСКОМ РАЗРЫВЕ МЕТАЛЛОВ Г. Г. Савенков Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие “Кра...»

«Электротехника Хмельник С. И. О вариационном принципе экстремума в электромеханических системах Аннотация Формулируется и доказывается вариационный принцип оптимума для электромеханических систем произвольной конфигурации, в которых протекают элек...»

«Выпуск 6 (25), ноябрь – декабрь 2014 Интернет-журнал "НАУКОВЕДЕНИЕ" publishing@naukovedenie.ru http://naukovedenie.ru Интернет-журнал "Науковедение" ISSN 2223-5167 http://naukovedenie.ru/ Выпуск 6 (25) 2014 ноябрь – декабрь http://naukovedenie.ru/index.php...»

«Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВПО "Уральский государственный лесотехнический университет" Институт лесопромышленного бизнеса и дорожного строительства Кафедра транспорта и дорожного строительства Одобрено: Утверждаю Кафедрой...»

«СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОИДА Монография Минерал Кривой Рог ББК 26.11 УДК 528.232.1 Д 53 Рецензенты: доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой маркшейдерии ГВУЗ "Криворожский нацио...»

«УДК 343.14 И. Л. Ландау НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ Рассматриваются критерии допустимости использования научно-технических средств в уголовном процессе. К л ю ч е в ы е с л о в а: научно-технические средства, уголовный процесс, законность...»

«СОГЛАСОВАНО Заместитель руководителя ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",, /У//Tl B.C. Александров. / У ' 2004 г. Внесены в Г осударственный реестр средств, Г т е р а т о р ы влажного газа динамические измерений "ГВГ" | Регистрационный № | В зам ен № 26126-03 Выпускаются по техническим условиям Ш Д Е К.418313 002Т У. НАЗНАЧЕНИЕ И...»

«РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА № 100 05 мая 2017 г. Официальная информация МЭБ 1. Польша: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Польши на 05.05.17 г.2. Украина: африканская чум...»

«СОГЛАСОВАНО Заместитель руководителя ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева" В. С. Александров *." %? У 2008 г. Генератор влажного газа высокого дав­ Внесен в Государственный реестр средс...»

«Краткое руководство по установке 00825-0207-4702, ред. GA Апрель 2015 Преобразователь дискретного сигнала в беспроводной Rosemount 702 Апрель 2015 Краткое руководство по установке ПРИМЕЧАНИЕ В данном руководстве представлены общие указания по преобразователю Rosemount 702. В нем не дается инструкций по детальной конфигурации...»

«Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО “Уральский государственный технический университет – УПИ” ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО РЕЗИСТОРА Методические указания к лабораторной работе № 33 по физике для студентов всех...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ГОУ ВПО Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: Начальник Проректор по НИР КГУ "Алтайавтодор" АлтГТУ, д.т.н., профессор _А.Л. Андронов _А.А. Максименко _20г. _20г. Технические рекомендации "Основные спосо...»

«Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина" Ротаметр с местными показаниями типа РМ, модификации РМФ Руководство по эксплуатации ЛГФИ.407142.001 РЭ Cодержание 1 Описание и работа 3 1.1 Назначение 3 1.2 Основные техн...»

«УДК 334.716:65.012.1:339.13 КОНЪЮНКТУРНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАГОРЯНСКАЯ Е. Л. кандидат экономических наук Кременчуг ИЛЬЯШЕНКО Н. С. канд...»

«685 УДК 539.543.544 Исследование термодинамики сорбции производных адамантана на полимерных неподвижных фазах различной полярности в условиях газожидкостной хроматографии Кудашева Н.В., Яшкин С.Н., Светлов А.А. ГОУ ВПО Самарский государс...»

«176 Вестник ТГАСУ № 2, 2013 УДК 534.833.46:699.844.3 СТАРЦЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, аспирант, olga.starceva@inbox.ru ОВСЯННИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, докт. техн. наук, профессор, ovssn@tsuab.ru Томский государственный архитектурно-строительный университет, 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2 ТЕОРЕТИЧ...»

«Министерство образования Российской Федерации Дальневосточный государственный ордена Трудового Красного Знамени технический университет им.В.В. Куйбышева Морской Институт Г.П. Шемендюк Ч.Ч Петрович ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦ...»

«Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО "САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" Факультет экономики и менеджмента Кафедра "Экономика и менеджмент в энергетике и природопользовании" РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ № 3 По дисципл...»

«Название дисциплины Аннотация дисциплины БАЗОВАЯ ЧАСТЬ Процессы и принципы организационно-экономического проектирования технических систем: определение и принципы организационно-экономического проектирования; цели и задачи организационно-экономического проектировани...»

«МИНИCTEPCTBO ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Невинномысский технологический институт (филиал) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ...»

«Известия КГАСУ, 2016, № 2 (36) Строительные материалы и изделия УДК 691.332 Мухаметрахимов Р.Х. – кандидат технических наук, доцент E-mail: muhametrahimov@mail.ru Галаутдинов А.Р. – ассистент E-mail: galautdin...»

«Совершенствование механизма предоставления отчетов о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Руководитель проекта: Семенов Дмитрий Николаевич г. Москва 2016 г. МИНОБРНАУКИ РОССИИ 2 Отчёт о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Заполнени...»

«Краткое руководство по установке 00825-0207-4420, ред. GA июнь 2016 г. Беспроводной шлюз 1420 июнь 2016 г. Краткое руководство по установке ПРИМЕЧАНИЕ В данном руководстве представлены общие указания по интеллектуальному беспроводному шлюзу. В нем не приводятся инструкции по диагно...»








 
2017 www.net.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.